版權糾紛案件中不斷出現(xiàn)以支付合理費用替代停止侵權責任的判例,這種做法雖是基于利益平衡原則考量,但因缺乏法律依據(jù)備受質(zhì)疑。本文認為,停止侵權雖是版權人權利救濟的主要方式之一,但從解釋論出發(fā),該責任并非對一切糾紛都必然適用,應借鑒域外司法經(jīng)驗,準確界定停止侵權責任的適用情形。希望這一觀點能對問題解決有所啟發(fā)。
河南千海娛樂傳媒公司享有歌曲《我想大聲說愛你》的著作權。近期,該公司以海南星空文化傳播公司未經(jīng)許可在其制作的綜藝節(jié)目《綜藝大咖秀》中使用了《我想大聲說愛你》,并將該節(jié)目授權給視頻網(wǎng)站樂天網(wǎng)播放,侵犯其信息網(wǎng)絡傳播權等為由,將海南星空文化傳播公司、樂天網(wǎng)訴至法院。
近年來,綜藝節(jié)目版權侵權之爭頻發(fā),特別是因綜藝節(jié)目制作過程中未經(jīng)權利人同意使用他人作品而引發(fā)的訴訟日益增多。在這類訴訟中,權利人大多提出要求停止侵權的訴訟請求。在侵權成立的情況下,因侵權作品在整個綜藝節(jié)目中所占比例較小,又與其他作品或綜藝節(jié)目制作者的勞動、投入等融合在一起,成為綜藝節(jié)目不可分割的組成部分,此時能否因侵權作品的存在而判決停止整個綜藝節(jié)目的播放,是擺在裁判者面前的一道難題。
兩種不同觀點
對該問題,以往司法實踐中的觀點主要有兩種,一是因停止侵權系權利救濟的方式之一,權利人有權提出該項訴訟請求。如果侵權成立,對停止侵權的訴訟請求就應予以支持。如在中華書局訴國學時代公司侵犯著作權糾紛一案中,法院雖然認為“國學時代公司的產(chǎn)品因內(nèi)容豐富且具有搜索、復制等數(shù)字化技術帶來的便利,獲得了良好的社會聲譽和廣泛的社會需求,一旦判決停止侵權,會影響到諸多案外人的利益,對社會總體運行帶來一定不利的影響,但因為國學時代公司未經(jīng)許可對中華書局的作品進行了數(shù)字化處理的行為構成侵權”,但最終還是支持了中華書局停止侵權的訴訟請求。
二是不判令停止侵權,而是選擇支付合理費用來代替停止侵權責任的運用。如在奧森公司訴天夢公司侵犯著作權糾紛一案中,法院認為如果判令被告停止侵權,將會造成社會資源浪費,產(chǎn)生損害社會共同利益的后果,故應允許按照利益平衡原則,通過以支付合理費用的方式替代停止侵權方式的適用。
上述兩種處理方式,都有其合理性,但也都存在一些值得商榷的地方。停止侵權雖是權利救濟方式之一,但在著作權領域中,如果停止侵權將導致利益嚴重失衡,則該責任方式的適用必然不利于現(xiàn)代著作權從激勵創(chuàng)作到激勵商業(yè)發(fā)展的演變,同時因侵權方為了新作品投入了較高的成本,一旦判令停止侵權,移除成本巨大,不可避免會造成社會資源的流失。而將停止侵權責任轉化為支付合理費用,雖有助于利益平衡,但這種轉化類似于強制許可,而我國著作權法關于強制許可的法律規(guī)定并不包括這種情形,而且知識產(chǎn)權保護的是私權,在私權救濟能夠覆蓋的范圍內(nèi),公權力應該保持必要的謙抑,司法在裁判過程中的過分干預,即使能夠為權利人挽回部分損失,但也會使權利人內(nèi)心產(chǎn)生抵觸,不認可、不接受裁判結果。
三種解決路徑
鑒于此,筆者認為有必要對著作權領域中停止侵權責任形態(tài)進行研究,明確停止侵權責任設立的目的及法理依據(jù),以解釋論為指導,對停止侵權責任適用情形進行細分界定。
其一,停止侵權責任在著作權糾紛案件中并非必須適用。對于停止侵權的民事責任,《中華人民共和國民法通則》第一百三十四條以及《中華人民共和國侵權責任法》第二條都有相關規(guī)定。從上述法律規(guī)定看,立法者將停止侵權規(guī)定為承擔民事責任的一種方式,但并未規(guī)定只要存在侵權情況,便不需要區(qū)分具體情況而一概適用停止侵權的民事責任。畢竟停止侵權的作用在于及時制止侵害行為,防止擴大損害后果。這種責任方式以侵權行為正在進行中或仍在延續(xù)為適用條件,對尚未發(fā)生或者已經(jīng)終止的侵權行為不得適用。同時從著作權法第四十七條和第四十八條規(guī)定“有下列侵權行為的,應當根據(jù)情況,承擔停止侵害、消除影響等民事責任”的文字表述看,對于停止侵權的民事責任,是由法官根據(jù)個案的具體情況進行自由裁量決定,也即停止侵害同其他責任形式一樣并非當然適用。從國際條約看,《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)定》也明確規(guī)定成員可以依照侵權行為的具體類型考慮罰則,對于不同的侵權行為可適用不同的處理方式。從國內(nèi)知識產(chǎn)權司法政策看,《最高人民法院關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見》以及相關領導在2007年全國法院知識產(chǎn)權審判工作座談會上的講話中均提到,充分發(fā)揮停止侵權的救濟作用,妥善適用停止侵權責任,有效遏制侵權行為。如果停止有關行為會造成當事人之間的重大利益失衡,或者有悖社會公共利益,或者實際上無法執(zhí)行,可以根據(jù)案件具體情況進行利益衡量,不判決停止行為。
其二,對停止侵權的適用情形有必要進行限縮解釋。著作權相關民事訴訟的目的在于獲得國家救濟,在多種救濟方式中停止侵權的確能夠迅速阻卻侵權行為,制約損害的繼續(xù)擴大,從而有效維護權利人的利益。因此,停止侵權救濟方式成為權利沖突案件中權利人的首選,從而在司法實踐中予以廣泛應用。但判決方式作為司法裁判的種類,法官對不同判決方式的選擇,不僅表達了其對相關法律問題的理解與闡釋,對案件所涉利益的判斷與選擇,而且在事實上強制性地分配與影響了當事人的利益。在這一意義上,判決方式的選擇成為法官衡平利益的一個重要手段。因此,在具體案件中,法官應當根據(jù)不同的案件情況,對裁判方式作出合法且適當?shù)倪x擇,因此在具體案件中,就有必要對停止侵權這一責任承擔方式進行必要的限縮解釋,以使其更符合客觀實際。限縮解釋作為法律解釋方法的一種,主要是指為貫徹立法宗旨,將法律條文本身文義所涵蓋的類型,排除于法律條文的適用范圍之外。而著作權法的立法目的,體現(xiàn)在著作權法第一條“為保護文學、藝術和科學作品作者的著作權,以及與著作權有關的權益,鼓勵有益于社會主義精神文明、物質(zhì)文明建設的作品的創(chuàng)作和傳播,促進社會主義文化和科學事業(yè)的發(fā)展與繁榮,根據(jù)憲法制定本法”的規(guī)定中,從中我們不難發(fā)現(xiàn),著作權法的立法目的存在兩個層次,第一個層次是保護與著作權有關的權益不受侵犯,這屬于著作權法的直接目的;第二個層次是促進科學和文化事業(yè)的發(fā)展與繁榮,這是著作權法要實現(xiàn)的終極目標。這兩個層次是一個矛盾的統(tǒng)一體,當?shù)谝粋€層次的目標和第二個層次的目標產(chǎn)生沖突的時候,對第一個層次目標的強調(diào)就應當適度讓位于第二個層次的目標,回到停止侵權民事責任的適用上,即便著作權人本身權益的確受到損害,但如果適用停止侵權的責任會妨礙著作權法所規(guī)定的第二個層次的目標,此時也不應判令停止侵權。
其三,適用停止侵權責任應重點審查是否存在權利沖突。法國法學家達維德稱“比較研究有助于更好地認識并改進本國法”,因此,為更加準確界定停止侵權適用情形,有必要對國外做法進行借鑒。美國聯(lián)邦最高法院在審理Stewartv訴Abned一案中,對停止侵權責任是否適用有一段論述值得研究。該案中被告未經(jīng)同意,將原告小說《必然是謀殺》攝制成經(jīng)典電影《后窗》。美國聯(lián)邦最高法院審理后認為被告構成侵權,但并沒有發(fā)布禁令要求被告停止侵權。其在判辭中認為,電影《后窗》的成功,不僅包含了《必然是謀殺》作者的智力投人,更多融入了導演、演員、攝影、作曲等其他人的創(chuàng)作性勞動,形成了眾多獨立于小說的因素和權利。如果發(fā)布禁令將對被告造成不公,而社會公眾也將被剝奪觀賞經(jīng)典電影的機會,有損社會公共的利益。由此可見,國外司法實踐對適用停止侵權判決方式時,存在一定的約束和限制,也即如果停止侵權判決可能導致侵權人遭受重大損失,或者權利人獲利甚小,法官應盡量不適用停止侵權這種方式,從而允許在后權利繼續(xù)存在。這種處理思路在國內(nèi)司法實踐中也逐漸獲得認可,比如在杭州大頭兒子文化發(fā)展有限公司與央視動畫有限公司著作權糾紛案件中,法院認定被告構成了侵權,但綜合考慮當時的創(chuàng)作背景,平衡原作者、后續(xù)作品及社會公眾的利益的基礎上,判令央視動畫公司不停止侵權。從上述案例不難發(fā)現(xiàn),在沒有后續(xù)創(chuàng)作、僅為單純侵權的著作權糾紛案件中,適用停止侵權并無爭議;但對存在后續(xù)創(chuàng)作情形,并經(jīng)過添附形成了新的后續(xù)作品的情況下,如果在后續(xù)作品中被侵權作品本身所占比例有限,后續(xù)作品更多地融入了侵權者的其他創(chuàng)造性成果的情況下,從激勵創(chuàng)作的角度出發(fā),此時不應判決停止侵權。對于原權利人的損失,當然也不應該直接把停止侵權責任轉化為支付合理使用費,而是應通過法院釋明,讓原權利人提高請求賠償?shù)臄?shù)額,從而達到即保護原權利人合法權益,又避免了在沒有法律依據(jù)的情況下將停止侵權轉化為支付合理費用的隨意性。
文章來源:中國知識產(chǎn)權報